Сможет ли мама получить все наследство, если кроме нее никто не обратится к нотариусу?

Должен ли нотариус разыскивать наследников по закону в 2020 году

Сможет ли мама получить все наследство,  если кроме нее никто не обратится к нотариусу?

Должен ли нотариус разыскивать наследников по закону, и что могут предпринять другие участники дела для выявления имущества и претендентов на него? Открытие и ведение наследственного производства входит в полномочия нотариусов. Каждое заявление, поступившее от претендентов на собственность умершего, регистрируется и рассматривается в течение 6 месяцев.

Зачем нужно искать наследников

Открыть дело нотариус обязан после получения информации о кончине гражданина. Это происходит при обращении родственника умершего, представления свидетельства и/или найденного завещания. С этого момента возникают следующие последствия:

  • претенденты на вещи и предметы должны подтвердить нотариусу свое желание принять их (на это дается не более 6 месяцев);
  • если собственность была завещана, получить ее вправе только наследники, указанные в тексте документа (отдельные категории субъектов смогут претендовать на обязательную часть);
  • при отсутствии завещательных распоряжений распределение будет происходить по закону, т.е. в равных долях и по принципу очередности.

Обратиться в нотариальную контору вправе близкие и дальние родственники, даже если они не входят в первую очередь наследования. Имущество наследодателя отходит только тем лицам, которые подали заявление в орган нотариата.

Следовательно, от количественного состава наследников, заявивших о своих правах, напрямую зависит круг получателей и размеры долей.

Если кто-либо опоздает с подачей документов нотариусу, можно восстановить срок при наличии уважительных причин.

Обязан ли нотариус искать наследников, и зачем это нужно? Нотариус не заинтересован напрямую в исходе процедуры.

При полном отсутствии претендентов вся наследственная масса отходит в пользу государства или муниципального образования.

Косвенная заинтересованность вызвана оплатой госпошлины при выдаче свидетельства, так как она рассчитывается от стоимости активов и зависит от степени родства наследников.

Все нюансы, которые могут возникнуть при ведении производства, регламентированы в ГК РФ. Правомочия нотариуса зафиксированы в Законе № 4462-1, который дает ответ на вопрос о розыске лиц, имеющих право на собственность наследодателя.

Должен ли нотариус искать наследников

В ст. 61 Закона № 4462-1 говорится о взаимодействии нотариуса и граждан, претендующих на переоформление прав собственности. Вот какие полномочия предоставляет законодательство:

  • если нотариусу поступило сообщение о кончине, то он обязан направить уведомления всем известным претендентам;
  • нормативный акт дает право на поиск и вызов родственников или иных наследников путем размещения сообщений в СМИ, других источниках;
  • обязанность устанавливать существование других наследников законодательством не предусматривается, поэтому заставить нотариуса предпринять такие действия нельзя.

Для реализации своих полномочий нотариус должен получить сведения и документы, свидетельствующие об уходе из жизни собственника. Это может быть и устное обращение от лиц, которые претендуют на активы, однако не обладают правом получить бланк в отделе ЗАГС. Однако на практике факт открытия наследства будет подтверждаться документально.

Обязанность по уведомлению возникает только после смерти правообладателя, если получены достоверные сведения о месте работы, адресе постоянного или временного проживания наследников. Возможность получить такие данные ограничена следующими способами:

  • от граждан, обратившихся с заявлениями о принятии наследства (они могут представить информацию о близких и дальних родственниках, местонахождению претендентов);
  • из содержания завещательного бланка, так как наследодатель должен указать, кто сможет рассчитывать на оформление имущества после его кончины;
  • по информации, полученной из запросов о перечне активов (например, выписка ЕГРН может содержать сведения о лицах, которые приобрели долевую собственность при покупке или приватизации жилья).

Если имеются указанные сведения, нотариус обязан разослать письменные извещения по имеющимся адресам проживания или месту работы.

На практике проконтролировать исполнение такого полномочия невозможно, а законодательные акты не содержат мер ответственности за нарушение порядка рассылки уведомлений.

В нормативных актах отсутствуют точные критерии, по которым должна проверяться достоверность данных об адресах и месте работы потенциальных наследников.

Если уведомление наследникам было направлено, возможны следующие варианты развития событий:

  • при получении извещения от нотариуса заинтересованный субъект может обратиться в нотариальную контору, принять участие в получении денег и имущественных активов покойного;
  • поступление заявлений по итогам рассылки извещений может изменить процедуру вступления в права (например, если таким способом был выявлен ребенок умершего, он сразу будет включен в первую наследственную очередь);
  • гражданин, получивший уведомление о наличии наследства уже после его распределения, сможет восстановить срок вступления через суд и предъявить требование о передаче ему части имущества либо о выплате компенсации;
  • каждый потенциальный наследник вправе воздержаться от подачи заявления либо подать отказ от своей доли.

Сведения о том, кто заявил о своем праве, какие наследники включены в текст завещательного бланка, могут получить и другие лица.

Каждый участник дела может ознакомиться с его материалами, убедиться в законности проведения процедуры.

Это позволит обратиться в суд для признания отдельных наследников недостойными, оспорить завещание, оперативно представить информацию о других претендентах, реализовать другие права.

Факт наследования удостоверяется путем выдачи нотариусом свидетельства. В случае, если имущество было фактически получено другими наследниками, заявления после 6 месяцев будут удовлетворены только при восстановлении срока судом. Ссылаться на отсутствие уведомления от нотариуса или других наследников не имеет смысла, поэтому в суде придется использовать другие доказательства.

Способы поиска вероятных претендентов

Как нотариус ищет наследников, если отсутствует адресная информация или сведения о месте трудоустройства? Поскольку закон не обязывает разыскивать наследников по завещанию или по закону, разрешаются следующие действия:

  • публикация извещения о приглашении в дело конкретных наследников через СМИ (газеты, журналы, другая периодическая печать, телевидение, радио и т.д.);
  • размещение публичного объявления по факту открывшегося наследства, когда завещание отсутствует, а ни один из наследников не обратился к нотариусу;
  • публикация объявления на сайтах, в социальных сетях;
  • запросы в официальные реестры и базы данных (например, запрос в миграционную службу МВД, ГИБДД, Росреестр, и т.д.).

В отличие от сотрудников ФССП, при ведении исполнительного производства нотариус не наделен правом пользоваться услугами специалистов по розыску.

Это связано с тем, что расходы на розыскные мероприятия не могут быть принудительно возложены нотариусом на наследников или удерживаться за счет финансовых и имущественных активов.

Однако сами наследники вправе нанимать частных лиц или компании для сбора сведений о составе вещей и предметов покойного, других участников дела.

В нормативных актах отсутствуют указания о способах поиска лиц, претендующих на наследство. При проведении таких мероприятий должны выполняться требования о соблюдении неприкосновенности частной жизни и переписки, персональных данных.

Что говорится в законе о поиске имущества

С 2017 года нотариусов наделили полномочиями по направлению запросов о составе имущества, оставшегося после кончины собственника. Однако делать это специалист обязан только по месту ведения производства, т.е. месту проживания правообладателя на момент смерти. Направление запросов в органы за пределами этой территории является правом, а не обязанностью сотрудников нотариата.

Для выявления активов разрешено предпринимать следующие действия:

  • можно запросить информацию о недвижимости в Росреестре (по Закону № 217-ФЗ, выписку ЕГРН может получить не только нотариус, но и любой заинтересованный субъект);
  • официальные данные об автотранспорте покойного можно получить из ГИБДД;
  • сведения о наличии счетов и вкладов запрашиваются в банке;
  • правоустанавливающие документы могут предъявить сами участники производства (например, если, приводя в порядок квартиру после смерти, родственник нашли бумаги на движимые вещи и недвижимость покойного).

Поиск по общедоступным реестрам возможен по адресу и фамилии покойного собственника, паспортным реквизитам. Участники производства имеют полномочия сами запрашивать информацию в реестрах, если это предусмотрено законом. Самостоятельный розыск наследства может также происходить путем подачи объявлений и сообщений, опроса родственников, друзей и сослуживцев.

Подлежат распределению не только финансовые и имущественные активы, выявленные на момент выдачи свидетельств. Закон допускает выдачу свидетельства с указанием доли на все вещи и предметы, оставшиеся после смерти правообладателя. В этом случае перерегистрация прав или фактическое получение будет возможно по мере их выявления и после 6 месяцев со дня смерти.

Источник: //NasledoVed.ru/rozysk-naslednikov-po-zakonu-notariusom/

Верховный суд разъяснил, как принимать наследство без нотариуса

Сможет ли мама получить все наследство,  если кроме нее никто не обратится к нотариусу?

Если наследник сам вселился в обещанную ему квартиру или там жил, то считается, что жилье в наследство он фактически принял и у него появилось право собственности – такое разъяснение дала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ, когда пересматривала итоги одной судебной тяжбы об оставленной в наследство трехкомнатной квартире.

ЗАГСы начнут фиксировать момент смерти человека

Наследственные споры считаются одними из самых сложных и дорогих.

А если к этому прибавить еще и то, что часть таких тяжб длится в судах годами, то станет понятно, почему разъяснения по наследственному праву всегда привлекают повышенное внимание.

По негласной статистике, в судах опротестовывается каждое пятое завещание. А если завещания нет, то споры вызывает каждое третье оставленное наследство.

Вот и в нашем случае после смерти гражданина, не оставившего завещания, наследством оказалась хорошая трехкомнатная квартира. На нее оказалось три претендента. Выражаясь юридически, наследниками первой очереди, которые имели право на жилье, стали трое – взрослая дочь от предыдущего брака, несовершеннолетний сын от нового брака и отец умершего.

Взрослая дочь оперативно обратилась к нотариусу с заявлением о принятии наследства. При этом она объяснила, что кроме нее других наследников попросту нет.

Отец умершего за наследством не обращался вообще, как и несовершеннолетний сын наследодателя.

В итоге дочь получила от нотариуса свидетельство о праве собственности на всю квартиру и зарегистрировала в Росреестре свое право собственности на это жилье.

Спустя время в районный суд пришла мать мальчика и как его законный представитель, пока он еще несовершеннолетний, попросила признать ребенка принявшим наследство, признать его право собственности и признать недействительным выданное лишь на дочь умершего свидетельство о собственности. Районный суд с этими требованиями согласился.

Наследник, принявший наследство, независимо от времени и способа принятия, считается его собственником

Суд первой инстанции сказал, что на день открытия наследства мальчик в силу своего возраста не мог понимать важность установленных законом требований – своевременно принять наследство. А то, что его мать вовремя не спохватилась, не должно сказываться на интересах ребенка как наследника. Суд не учел доводы взрослой дочери, что мальчик пропустил срок исковой давности.

ВС РФ разъяснил, что надо учитывать, разбирая споры о наследстве

По мнению суда, нарушенное право ребенка нельзя связывать с лишением его спорного имущества.Недовольная наследница пошла в городской суд и там нашла полное понимание.

Апелляция отменила прежнее решение и приняла новое – матери юного наследника отказать во всех просьбах. По мнению горсуда, истцом не представлено доказательств, что он фактически принял наследство отца после его смерти.

Плюс пропуск сроков исковой давности. А это (199 статья Гражданского кодекса) считается основанием для отказа в иске.

Верховный суд по жалобе матери ребенка дело перечитал и сказал, что апелляция была не права и “существенно нарушила нормы материального права”.

Вот аргументы Верховного суда.

Для приобретения наследства, гласит Гражданский кодекс, его надо принять. Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со времени открытия наследства. По этому поводу есть разъяснения пленума Верховного суда (N9 от 29 мая 2012 года).

Этот пленум рассматривал судебную практику дел о наследовании.

Там сказано следующее: наследник, принявший наследство, независимо от времени и способа принятия, считается собственником этого имущества со дня открытия наследства вне зависимости от факта госрегистрации прав на имущество и ее момента.

В судах опротестовывается каждое пятое завещание. А если его нет, то споры вызывает каждое третье наследство. depositphotos.com

Это означает, что закон связывает момент возникновения у наследника права собственности на оставленное имущество с моментом открытия наследства.

Гражданский кодекс говорит, что наследник принял наследство, когда он фактически вступил во владение им или когда он подал нотариусу заявление о принятии наследства.

Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со времени открытия наследства.

Опекунам разрешат становиться наследниками

Если не доказано иное, признается, что наследник принял наследство, если он совершил действия, показывающие, что он вступил в управление наследственным имуществом.

В материалах пленума Верховного суда, который рассматривал практику по делам о наследстве, перечислены действия, которые говорят, что наследник имущество принял – это поддержание имущества в надлежащем состоянии, отношение к этому имуществу как к своему собственному или проживание в нем на момент открытия наследства. Важно: быть прописанным в доставшейся ему недвижимости наследнику не обязательно.

Факт проживания вместе с наследодателем может подтвердить справка о совместном проживании, выписка из домовой книги, да и просто лицевой счет.

В нашем случае на момент открытия наследства наследник был несовершеннолетним и жил вместе с наследодателем. Его законным представителем была мать мальчика, которая фактически приняла наследство, вступив во владение и пользование жильем. Она же содержала квартиру и от наследства сына в законном порядке не отказывалась.

Апелляция же в своем решении заявила о “недоказанности принятия наследства путем фактического вступления в права” На что Верховный суд возразил – горсуд в нарушение закона доказательств этого утверждения не привел.

По мнению Верховного суда, ребенок принял наследство и стал собственником спорного имущества с момента открытия наследства.

А получение несовершеннолетним свидетельства о праве на наследство является его правом, а не обязанностью – так сказано в постановлении пленума по делам о наследстве.

Мальчик как собственник доли в квартире там жил, его мать оплачивала расходы на ее содержание. Наследница, оформившая квартиру на себя, настаивала на том, что срок исковой давности несовершеннолетним наследником пропущен.

Верховный суд разъяснил порядок продажи микродоли дома и сада

На это Верховный суд возразил – по Гражданскому кодексу (статьи 196 и 200) общий срок исковой давности – три года со дня, когда человек узнал или должен был узнать о нарушении своего права. Но исковая давность не распространяется на требования, перечисленные в статье 208 Гражданского кодекса, где речь идет о нарушении прав.

Пленум Верховного суда по делам о наследстве сказал, что срок давности не распространяется на иски, в которых оспаривается зарегистрированное право. Тут срок начинается с момента, когда гражданин узнал (или должен был узнать) о записи в ЕГРП.

При этом Верховный суд подчеркнул – сама запись в ЕГРП о праве или об обременении прав не означает, что с этого момента человек узнал о нарушении его прав.

В статье 208 Гражданского кодекса сказано, что если нарушение прав гражданина путем внесения недостоверной записи в ЕГРП не связано с лишением его владения имуществом, а только оспаривается зарегистрированное право, то сроков давности нет.

Верховный суд сказал, что если человек считает себя собственником и владеет имуществом, а оно зарегистрировано на другого, то он вправе пойти в суд с иском о признании за ним прав собственности. И такой иск надо удовлетворить, если гражданин докажет, что у него подобные права есть.

В нашем случае мальчик фактически принял наследство, потому как в этой квартире жил. Поэтому суд должен был рассматривать иск его матери как требование об устранении нарушений прав ребенка. А на такие права исковая давность не распространяется.

Поэтому райсуд был прав, а апелляция должна свой вердикт пересмотреть.

Источник: //rg.ru/2016/11/01/verhovnyj-sud-raziasnil-kak-prinimat-nasledstvo-bez-notariusa.html

Можно ли не сообщать нотариусу о других наследниках

Сможет ли мама получить все наследство,  если кроме нее никто не обратится к нотариусу?

После открытия наследства довольно часто претендентам на его получение приходится соперничать друг с другом. И здесь уже каждый сам за себя и отстаивает только свои интересы. Ведь чем меньше наследников, тем больше имущества достанется каждому.

В связи с этим, далеко не все наследники заинтересованы в том, чтобы нотариус получил информацию обо всех наследниках, имеющих право претендовать на имущество покойного родственника.

Наследник, не заявивший о своих правах в установленный шестимесячный срок, не успеет принять наследство, и вынужден будет в судебном порядке восстанавливать срок его принятия.

Сделать это весьма сложно, необходимо указать уважительные причины пропуска срока. А сочтет ли суд эти причины уважительными – большой вопрос.

О восстановлении сроков принятия наследства в судебном порядке, размере госпошлины, уплачиваемой при подаче искового заявления, а также других вопросах, в том числе и о внесудебном порядке восстановления срока, вы можете узнать из содержания этой статьи.

Обязанности нотариуса по извещению наследников

Нотариус, открывший наследственное дело, обязан известить всех наследников, о месте жительства или работы которых ему известно. Если эти сведения имеются, то нотариус обязан разослать письменные извещения по имеющимся адресам проживания или местам работы.

Обязанность устанавливать существование других наследников действующим законодательством не предусмотрена, поэтому нельзя заставить нотариуса предпринимать действия по розыску наследников.

Информацию о других лицах, имеющих право на наследство, нотариус может получить только от тех наследников, которые самостоятельно обратились к нему по вопросу получения наследства. Именно от обратившихся наследников реально зависит возможность получения наследственного имущества остальными наследниками.

И тут возникает вполне закономерный вопрос: стоит ли говорить нотариусу о наличии других наследников или лучше все-таки промолчать? Утаив эти сведения, можно забрать всё наследство себе и оставить остальных родственников ни с чем.

Вопросы о том, в какие сроки осуществляется вступление в наследство по закону, о перечне документов, представляемых нотариусу для того, чтобы вступить в наследство, а также о стоимости вступления в наследство по закону, рассмотрены в этой статье нашего сайта.

Ответственность наследника за утаивание информации о других наследниках

Вопрос о том, что будет, если не сообщить нотариусу о других наследниках, имеющих право на данное наследственное имущество, волнует, вероятно, определенное количество наследников, обратившихся к нотариусу. И какая ответственность предусмотрена за то, что наследник утаит информацию об иных, известных ему родственниках покойного.

Ответ на этот вопрос был дан в определении Верховного суда РФ от 22 января 2019 г. № 5-КГ18-268.

Суть дела такова.

Умер одинокий мужчина, общавшийся в последнее время только со своей сестрой. Завещания не оставил. Покойный имел родную дочь, которая являлась наследницей первой очереди. Однако сестра отца не сообщила дочери о его смерти.

При этом сама, являясь по закону наследницей второй очереди, обратилась к нотариусу с заявлением о принятии наследства, хотя она могла быть призвана к наследованию только при условии, если никто из наследников первой очереди не примет наследство.

Об условиях возникновения права на наследство по закону вы можете узнать из содержания этой публикации.

При обращении сестры нотариус, разумеется, задал ей вопрос на предмет того, имеются ли у брата другие близкие родственники. Но сестра ответила, что ничего не знает о них.

В течение шестимесячного срока с момента открытия наследства никто к нотариусу больше не обратился, и нотариус выдал сестре свидетельство о праве на наследство. В результате она стала наследницей, причем единственной, получив банковский вклад, квартиру и дом с участком.

Порядок выдачи свидетельства о наследстве по закону подробно рассмотрен в статье нашего сайта

Примерно через год, дочь, проявив интерес к судьбе отца, узнала, что его нет в живых, и решила бороться за наследство. Тетю она обвинила в том, что она намеренно не сообщила нотариусу о наличии у наследодателя родной дочери – наследницы первой очереди. Если бы нотариус узнал об этом, то тетя наследство никогда бы не получила.

Дочь обратилась в суд с иском о восстановлении срока для принятия наследства, признании недействительными свидетельств о праве на наследство, признании права собственности в порядке наследования по закону.

Дочь мотивировала свои требования тем, что в мае 2016 г. умер ее отец, о смерти отца ей стало известно лишь в июне 2017 г.

После развода родителей (в 2002 году) с отцом она общалась редко.

После смерти отца открылось наследство, которое состояло из квартиры, земельного участка с домом и банковского вклада. Завещание отцом составлено не было. Свидетельства о праве на наследство по закону были получены его сестрой.

Дочь наследство в установленные сроки не приняла, так как не знала о смерти отца и в связи с этим просила суд признать данное обстоятельство уважительной причиной пропуска срока принятия наследства.

Решением районного суда в удовлетворении исковых требований было отказано.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам решение суда первой инстанции было отменено с принятием по делу нового решения, которым исковые требования были удовлетворены. Московский городской суд признал, что сестра поступила недобросовестно, утаив сведения о наследнике первой очереди.

Такое поведение было расценено как злоупотребление правом, свидетельство о праве на наследство, выданное сестре, было отменено, срок на принятие наследства дочери восстановлен.

Таким образом, суд фактически возложил на наследника ответственность за то, что он не сообщил о других известных ему родственниках наследодателя.

Однако Верховный суд не усмотрел в поведении сестры никаких нарушений и отменил решение Московского городского суда.

В самом деле, законом на наследников не возлагается обязанность сообщать нотариусу о том, что есть еще и другие наследники, которые могут претендовать на наследство. А если такая обязанность отсутствует, то и нести ответственность за ее неисполнение нельзя.

Если дочь не знала о смерти своего отца – виновата в этом только она сама.

Она редко общалась с отцом (наследодателем) из-за сложностей в их взаимоотношениях по вине отца. Но этот факт не является уважительной причиной для восстановления срока принятия наследства.

Обстоятельства, связанные с личностью наследодателя, не могут служить основанием для восстановления наследнику срока для принятия наследства.

Уважительными причинами пропуска такого срока могут являться именно те обстоятельства, которые связаны с личностью наследника, пропустившего срок, а не наследодателя.

В связи с этим, Верховным судом вывод суда первой инстанции об отсутствии оснований для восстановления срока для принятия наследства дочерью был признан правильным.

Вывод суда апелляционной инстанции о том, что несообщение ответчиком нотариусу информации об истце (дочери наследодателя), как наследнице первой очереди, служит основанием для восстановления истцу срока для принятия наследства, признан ошибочным.

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что наследник имеет законное право умолчать о других известных ему претендентах на наследство и забрать все наследственное имущество себе. Никаких негативных последствий для него в этом случае не наступает.

Источник: //nasledstvo-ru.ru/mozhno-li-ne-soobshchat-notariusu-o-drugikh-naslednikakh

Если наследники не вступают в наследство и не отказываются от него – то что происходит с наследством

Сможет ли мама получить все наследство,  если кроме нее никто не обратится к нотариусу?

Согласие преемника на приобретение завещанного ему имущества в полном объеме означает его принятие по доброй воле. Но что делать, если наследники не вступают в наследство и не отказываются от него? В статье вы получите подробный ответ на этот вопрос.

Значение наследства

Наследство — это имущество, которое человек пожелал передать другому лицу или лицам после своей смерти. Таким предметом может быть средство передвижения, недвижимая собственность, денежные средства, предметы интерьера и даже бизнес.

Также владением, помимо прав, выступают имущественные обязанности, такие как:

  • право на получение прибыли от коммерческой деятельности;
  • обязанность по исполнению платежей по кредиту.

При этом к наследству не относятся те права и обязанности, что неразрывны с личностью умершего, например:

  • право на алименты;
  • компенсация морального вреда;
  • иные невещественные блага и неимущественные права.

Различают наследное богатство по видам:

  • то, которое описано в завещании;
  • то, что может быть присуждено по закону.

По закону имущество проходит через каждую очередь преемников, которая содержит в себе восемь ступеней, до того момента, пока кто-то не примет согласие о наследовании.

Полезно знать:

Где искать завещание и как узнать кто наследник имущества

Заявление нотариусу о вступлении в наследство: сопроводительные документы и сроки подачи

Исковое заявление в суд о вступлении в наследство

Первая очередь отдается на право наследования детям, супругу, родителям.

Следующая очередь подразумевает наследование братьями, сестрами как полнородными, так и неполнородными, а также бабушками и дедушками со стороны обоих родителей.

Третья очередь — это тети и дяди наследодателя, а четвертая и до предпоследней — все дальние родственники (те, кто перечислен в ст. 1145 ГК РФ). Последняя, или восьмая, очередь представляет собой государство.

Таким образом, проходит вся цепочка преемников. Ответственный за наследство нотариус старается найти и оповестить каждую очередь. Если не находится ни один из родственников наследодателя, то государство получает все его имущество.

Если наследодатель оставил завещание, оно имеет первостепенное значение. Например, если наследодатель преследует цель наделить благами свою племянницу вперёд дочери, тогда завещание просто необходимо.

Важно! Оформленное на бумаге завещание требует нотариального удостоверения. Если же нет возможности составить документ у юриста, его можно оформить в присутствии двух свидетелей.

Полностью распоряжаться своим  имуществом могут дееспособные граждане. Когда дееспособность выражена частично, тогда признавать новую собственность разрешено с согласия доверенных лиц, а в случае неимения дееспособности (малолетние дети, неработоспособные лица) имеют право на заключение подобного рода сделки их представители, опекуны, усыновители.

Непризнание наследства одним из наследников

Прежде чем распоряжаться наследством, надо написать заявление на его причисление. Принятым оно считается со дня открытия такового наследства и не зависящим от государственной регистрации, если унаследовано имущество, требующее регистрации прав.

Также можно фактически овладеть наследством, другими словами — управлять имуществом, сохранять его, содержать и, может быть, даже уплатить долги за новопреставленного. В некоторых ситуациях этого будет достаточно для получения свидетельства, а в остальных может не хватить доказательств в суде для подтверждения права наследования.

Важно!  Согласно ст. 1152 ГК РФ, вступить в наследство имеет право один или несколько человек. Однако это не указывает на то, что оно также принимается всеми остальными наследниками.

Порой наследство обрушивается «как снег на голову», поэтому возникает сомнение в его признании. Бывает, что преемники выразили свое согласие, но затягивают процесс. Отсюда возникает вопрос: что делать, если один из наследников не вступает в наследство?

Законом допустимы два варианта исхода события — это признание наследства или его отрицание. Отступиться можно, если срок со дня смерти почившего не превышает шесть месяцев (п. 2 ст. 1157 ГК РФ).

Ровно столько же отпущено для принятия наследства.

Уточним, что для преемников, чье право обнаруживается после отрицания предыдущим человеком вещей покойного, устанавливается срок в три месяца со времени окончания полугода после смерти наследодателя.

Если отведенный срок истекает, то только суд вправе признать наследником или принять отказ.

Однако существуют уважительные причины так называемого бездействия. Это:

  • тяжелая болезнь;
  • длительная командировка;
  • нотариус не исполнил дело;
  • другие уважительные причины.

При разделе наследства между родственниками зачастую бывают споры и разногласия по-поводу воли покойного. Тем не менее, имеет место еще и обязательная доля имущества покойного. Она означает, что некоторым лицам положена доля завещанного имущества, даже если в документе нет упоминания о последних.

Обязательная часть наследства причитается:

  • родным или приемным несовершеннолетним и нетрудоспособным детям покойного;
  • потерявшим способность к труду родителям, усыновителям или супругам;
  • иждивенцам, если им оказывалась помощь самое малое — год до дня смерти наследодателя.

Важно! Оформлять письменный отступ от наследства обязательно. Но перед тем как это сделать, узнайте у нотариуса, нет ли других объектов наследства.

Бывает так, что юрист не в курсе всего объема материальных ценностей клиента. В таких случаях стоит обратиться в нотариальную палату за полными сведениями. С 2014 года действует Единая база нотариата, в которой собираются все заверенные завещания покойных.

Также есть вероятность столкнуться с нечестным нотариусом, который находится в сговоре с одним из преемников. Тогда при отказе другого наследника от него могут скрыть информацию о полном объеме ценностей усопшего.

Нередко бывает, когда есть два наследника, но в наследство вступает только один. Что в таком случае будет со вторым? Тогда дозволяется отказ безусловный, то есть абсолютное отрицание причитающегося наследия, или отказ на благо других преемников.

Последний вариант возможен, когда один из двух преемников напишет заявление в интересах  другого и получится, что только один получит весь капитал. Так обычно бывает, когда, например, за больным родителем до его кончины ухаживал один из всех детей, и те, кто не помогали, пишут апелляцию в пользу первого.

При этом не нужно брать согласие на отклонение у супруга или у того человека, на чье имя будет написано заявление, платить налог, получать какие-либо документы по такому поводу. Достаточно прийти с паспортом в нотариальную контору и изъявить свое желание. Сделать это могут и представители отринувшего по специальной доверенности.

Отречение от владения нужно в первую очередь для того, чтобы другие родственники, которые перечислены в завещании или определены по закону, смогли спокойно принимать решения о распоряжении или непринятии такового. Бывает и такое, что наследство отвергают, потому что не хотят уплачивать госпошлину, так как она выливается в крупную сумму.

Справка. Отвергнуть и присвоить состояние можно только в полном объеме. Нельзя рассчитывать только на его часть. Вместе с тем, следуя требованию п. 3 ст. 1158 ГК РФ, отказаться от квоты благосостояния может человек, который призывается нотариусом по закону и по завещанию. Иными словами, отказаться от оснований можно частично, а также в полном объеме.

Отречение запрещается при условии, когда:

  • пишется отступ в пользу недостойных наследников (родителей, лишенных прав, бывших супругов);
  • отступаются от обязательной части наследства;
  • избавляются в пользу постороннего человека, если он не указан в завещании;
  • отказ при каком-либо условии или с оговоркой;
  • не согласившемуся наследнику назначен наследник.

Отказ безоговорочный и не допускает изменения решения предполагаемого преемника. Это правило отличается от обогащения наследством.

Наследники не вступают в наследство и не отказываются

А что, если один из наследников и не вступил в наследство, и не написал отказ?

Несовершение каких-либо действий к принятию наследуемого имущества будет означать его неприятие. Следовательно, право получают следующие по завещанию лица.

После полугода попытаться побороться за права можно в суде, но только имея уважительную причину.

Справка. Даже неосведомленность о смерти родственника не станет гуманным поводом для одобрения благосостояния, когда наследник по закону должен был оказывать заботу о наследодателе.

При этом есть возможность обойтись без суда и получить собственность. Для этого потребуется согласие остальных наследников, заверенное нотариусом. Если уже оформлена регистрация имущества в компетентных госорганах, тогда на основании уже нового свидетельства о правах наследства делают запись об изменении данных в государственном реестре.

Если наследник не принял наследство и не отказался от него на основании закона, то полагающаяся ему доля достанется иным продолжателям рода. Так, например, после смерти наследодателя, у которого осталось двое детей и супруг, даже при молчаливом отвержении одного ребенка имущество будет распределяться в равной степени между одним из детей и мужем (женой).

Случается так, что наследники присутствуют в завещании с указанием конкретных вещей и по закону. При невступлении в права собственности лица, которому полагается наследство по закону, его часть разделяется между другими преемниками, а лицо, указанное в завещании, не может претендовать на владение.

Если преемник по завещанию не принял ценности, то кто их получит? Право переходит к другим заинтересованным лицам, указанным в завещании или признанным законом.

Заключение

Принятие наследства или его отмена — это ответственность преемников. Бездействие в отношении предполагаемого имущества несет юридические последствия. Если наследник заявил о себе, но в наследство не вступил, при этом время было упущено, можно попытаться оспорить в суде право приобретения наследства. Квалифицированный юрист поможет разобраться в нюансах процесса наследования.

Не нашли ответа на свой вопрос?
Узнайте, как решить именно Вашу проблему – позвоните прямо сейчас:
 
+7 (495) 280-04-20
+7 (812) 389-29-90
+7 (800) 511-29-38 

Это быстро и бесплатно!

Источник: //101jurist.com/pravo/nasledovanie/nasledniki-ne-vstupayut-i-ne-otkazyvayutsya-ot-nasledstva.html

Вступление в наследство без нотариуса по закону РФ

Сможет ли мама получить все наследство,  если кроме нее никто не обратится к нотариусу?

Все вопросы, связанные с наследственным правом, регламентированы Гражданским кодексом РФ (далее – также «ГК РФ»).

Ст. 1152 ГК РФ устанавливает правило, согласно которому, для приобретения наследства сначала наследник должен его принять.

Однако, принятие наследства – это добровольная процедура, к которой закон, ни в коем случае не принуждает. Если в наследственной массе в основном долги и никакого смысла их принимать нет, то наследник имеет право произвести отказ от вступления в наследство.

Если же наследство на самом деле ценное, то его необходимо принимать.

Возможно ли вступление в наследство без нотариуса

Ст. 1153 ГК РФ позволяет осуществить принятие наследства двумя способами:

  • обратившись к нотариусу (по последнему месту регистрации приказавшего долго жить гражданина);
  • произведя фактическое принятие наследства.

Вариант с фактическим принятием наследства на практике не всегда возможен. Например, если есть иные наследники, то между ними просто-напросто может возникнуть спор о том, кто же из них должен имуществом «фактически завладеть».

Кроме этого, если наследственное имущество составляет, в числе прочего, недвижимость, то фактически его принять для того, чтобы именоваться его собственником, будет недостаточно.

Недвижимость требует процедуры отдельной государственной регистрации права в органах Росреестра, а чтобы произвести перерегистрацию с умершего гражданина на наследника, потребуется подтверждающий документ – свидетельство о праве на наследство.

Чтобы такое свидетельство получить, необходимо в течение полугода с момента смерти наследодателя обратиться к нотариусу (как уже отмечалось – по месту последней регистрации покойного) и подать заявление о принятии наследства.

Иные лица, которые претендуют на наследственное имущество, должны сделать то же самое.

Если в течение установленного срока обращение не произвести, то потом права на фактически принятое имущество нужно будет доказывать через суд. Судебное решение, подтверждающее право на полученное наследство, равносильно свидетельству, которое выдает нотариус.

В том случае, если наследник данные риски принимает, то он может осуществить фактическое принятие наследства.

Согласно ст. 1153 ГК РФ, фактическое принятие наследство представляет собой:

  • вступление в управление имуществом или во владение имуществом;
  • принятие мер защиты от посягательств третьих лиц;
  • расчет по долгам наследодателя с его кредиторами;
  • расчеты по всем текущим долгам, вытекающим из факта владения имуществом.

Да, принятие наследства без нотариуса действительно возможно, но этот вариант не самый удобный с правовой точки зрения. Без подтверждающих документов, любое имущество, подлежащее регистрации, не будет считаться собственностью наследника в юридическом понимании этого слова, пока перерегистрация в государственных реестрах не будет произведена.

Наследник, конечно, сможет владеть и пользоваться той же недвижимостью, но вот распоряжаться ею (продавать, дарить или совершать с ней иных сделки) он уже не сможет.

Чтобы подобных сложностей избежать, нужно в течение 6 месяцев со дня кончины наследодателя обратиться к нотариусу.

Если наследник выбрал именно этот вариант действий, то для того, чтобы начать процедуру получения наследства, необходимо обратиться к нотариусу с заявлением о принятии наследства, приложив к нему подтверждающие документы:

  • удостоверяющий личность заявителя документ;
  • свидетельство о смерти наследодателя;
  • документы о подтверждении родства (свойства) с умершим.

По итогам проработки наследственного дела, получения иных документов об имуществе покойного, нотариус выдаст свидетельство, которое будет подтверждать права наследников на полученное наследство.

Уже не раз упомянутая, базовая в отношении рассматриваемого вопроса ст. 1153 ГК РФ, называет 4 основания для того, чтобы можно было говорить о фактическом принятии наследства.

Если рассматривать каждое из них в отдельности, то можно задаться вопросом, а какие, собственно, действия сокрыты под каждым их этих оснований?

ГК РФ не раскрывает конкретных действий, которые должен выполнить наследник, чтобы считаться фактически принявшим наследство, однако они выработаны судебной практикой.

Рассмотрим каждый их них более подробно:

  • Вступление в управление и владение.

Под данным основанием понимается широкий перечень действий наследника, в том числе:

  • проживание в доме/квартире, которая является объектом наследства;
  • пользование предметами, составляющими внутреннее убранство дома;
  • использование подсобных помещений объекта недвижимости (гаражей, подвалов, погребов);
  • возделывание земельного участка.
  • Принятие мер защиты имущества.

Это действия, которые, так или иначе, связаны с ограничением доступа к имуществу со стороны третьих лиц:

  • установка запирающих устройств;
  • монтаж системы сигнализации;
  • физическое ограждение объекта от доступа посторонних.

Учитывая, что по наследству переходит не только имущество, но и долги покойного, по ним все равно придется рассчитываться будущим наследникам. А если кто-то из наследников уже начал производить взаиморасчеты с кредиторами, то это говорит о том, что наследство данный наследник фактически принимает.

Среди конкретных действий можно выделить:

  • погашение кредитов (в том числе процентов по ним);
  • оплата задолженности и пени по обязательным платежам (налоги);
  • оплата долгов перед третьими лицами (которые подтвердили наличие задолженности договором или иной документацией).
  • Иные расходы на содержание наследственного имущества.

Здесь подразумеваются любые текущие затраты, которые вытекают из факта владения имуществом:

  • ремонт имущества или его улучшения;
  • оплата жилищных и коммунальных расходов.

Данный перечень не является исчерпывающим. В каждой конкретной ситуации, в зависимости от вида наследственного имущества, можно будет выделить и иные действия наследника, которые могут быть расценены как фактическое принятие наследства.

Если полугодовой срок обращения к нотариусу был пропущен, но имущество было фактически наследником принято, для возможности распоряжения данным имуществом нужно получить судебное решение о подтверждении фактического принятия. Образец иска в суд о фактическом вступлении в наследство можно взять здесь.

Судебное разбирательство проводится по общим правилам процессуального законодательства и начинается оно с обращения наследника в суд с иском о признании права на принятое наследство.

Для того чтобы данное обстоятельство подтвердить, суд должен удостовериться в легальности такого обращения – наследник должен будет доказать, что действительно фактически принял наследство. Если этого доказать он не сможет, то суд не выдаст положительного решения и вопрос с распоряжением наследственным имуществом повиснет в воздухе.

В качестве доказательств, наследник может представить следующие документы:

  • квитанции об оплате жилищных или коммунальных услуг, внесенных от своего имени;
  • документы, подтверждающие прописку наследника в жилом помещении;
  • договоры, квитанции или чеки, которые подтверждают, что объект недвижимости подвергся ремонтным или восстановительным работам за счет наследника;
  • расписки кредиторов наследодателя, с которыми рассчитался наследник;
  • любые иные документы, которые прямым или косвенным образом подтвердят основания, поименованные в ст. 1153 ГК РФ.

Наследник в суде может прибегнуть также к свидетельским показанием лиц, которые подтвердят законность его прав на имущество. Фактическое владение недвижимостью, особенно, если это связано с ремонтом, трудно скрыть – показания соседей могут явиться серьезным аргументом.

Суд может поинтересоваться, почему наследник не произвел обращение к нотариусу за получением свидетельства о наследстве. Если окажется, что наследник не смог осуществить данные действия по уважительным причинам, то это будет учтено судом в качестве подтверждения добропорядочного поведения такого наследника.

Уважительными могут быть признаны следующие причины:

  • болезнь;
  • необходимость ухода за больными родственниками;
  • нахождение в командировке;
  • иные причины, которые суд может принять за уважительные.

В свою очередь, такие обстоятельства как незнание законов, нежелание видеть кого-то из числа наследников по причине личной неприязни, отсутствие времени, в связи с тем что «было много работы», не будут расценены судом как уважительные.

Иногда в качестве доказательств могу предоставляться вещи, которыми ранее владел покойный.

Однако это не столь весомое доказательство, чтобы стать решающим – эти вещи можно было получить и иным способом, например, в качестве подарка от наследодателя еще в период жизни.

Кроме этого, сам факт принадлежности этих вещей наследодателю также требует самостоятельного подтверждения.

В случае если по итогам судебного разбирательства суд выдаст отрицательное решение, то наследник может его обжаловать в вышестоящем суде.

Чтобы не допустить еще одну оплошность, лучшим вариантом будет обращение к юристу за консультацией, который не только поможет с обжалованием, но и окажет помощь в подготовке качественной доказательной базы.

А еще более правильный вариант – не доводить дело до суда, а попытаться решить наследственный вопрос в течение нормативного срока для принятия наследства, проработав все вопросы с нотариусом.

Источник: //UrOpora.ru/nasledstvo/oformlenie-nasledstva/vstuplenie-v-nasledstvo-bez-notariusa.html

Юрист Лукин